משרד הרישוי - נהיגה תחת פסילה, מבלי שקוימה חובת הפקדת הרישיון בביהמ"ש
1. האם הפקיד הנאשם את רשיונו לאחר שנפסל בשנת 1999?
2. מדוע נמחקה פסילת הנאשם ממחשבי משרד הרישוי?
3. אימתי יתחיל מירוץ תקופת הפסילה, כאשר רישיון הנהיגה פקע ולא חודש, ולא ניתנה הצהרה שהוא אבד?
4. תקופת הפסילה – האם יש למנותה מיום שלמחרת פקיעת הרישיון או מיום הפקדת הרישיון בביהמ"ש?
5. האם עומדת לנאשם הגנה של "טעות במצב דברים"?
6. האם עומדת לנאשם הגנה "מן הצדק"?
בתי המשפט
בית משפט לתעבורה ירושלים
פל 000725/03
בפני: כב' השופט אברהם טננבוים
02/04/2004
בעניין: לשכת תביעות ירושלים
ע"י ב"כ עו"ד לוי בר-חד
המאשימה
נ ג ד
ברהום עמאד
ע"י ב"כ עו"ד קאפח חיים
הנאשם
הכרעת דין
האשמה ומהלך הדיון
1. הנאשם מר ברהום עמאד (להלן: "הנאשם"), הואשם בעבירה על סעיף 67 לפקודת התעבורה [נוסח חדש] התשכ"א- 1961 (נהיגה תחת פסילה).
2. הטענה העובדתית היא כי פעמיים עבר הנאשם על סעיף 67 לפקודת התעבורה ונהג תחת פסילה.
הראשונה - כי בתאריך 31.7.03 נהג הנאשם רכב משא תומך 00-294-74. (להלן: "הנהיגה הראשונה בפסילה").
השניה - כי בתאריך 20.9.03 נהג הנאשם משאית שמספרה 15-855-73 (להלן: "הנהיגה השנייה בפסילה").
3. הנאשם כפר באשמה באמצעות בא כוחו בישיבות ההקראה שהתקיימו בתאריכים 5.11.03, ו- 4.12.03. התיק נקבע להוכחות ליום 4.1.04. ביום זה נשמעו העדויות הבאות:
מטעם התביעה העידו:
- סמ"ר קדם גל, שוטרת (להלן: "השוטרת").
- רש"ט בן ישי אשר, שוטר מג"ב (להלן: "שוטר המג"ב).
- רס"מ דוד בן זקן, בוחן תנועה (להלן: "הבוחן").
כמו כן הוגשו וסומנו המסמכים הבאים:
(ת/ 1) מזכר שערכה השוטרת (כהקפאת זכרון).
(ת/ 2) דו"ח פעולה שערך שוטר המג"ב (כהקפאת זכרון).
(ת/ 3) דו"ח עיכוב שערך שוטר המג"ב.
(ת/ 4) עדות הנאשם.
(ת/ 5) מזכר שערך הבוחן.
(ת/ 6) דף כותרת של תיק כללי.
מטעם ההגנה העיד הנאשם בלבד.
4. התיק נקבע להשלמה ליום 18.1.04 לצורך בדיקת טענותיו העובדתיות של הנאשם. הצדדים סיכמו בכתב והתיק נקבע להכרעת דין ליום 3.5.2004.
המחלוקת העובדתית - האם הפקיד הנאשם את רשיונו לאחר שנפסל בשנת 99?
(והמסקנה - לא הפקיד)
5. אין חולק כי ביום 14.7.99 נדון הנאשם בת.ד. 1065/99 בבית משפט שלום (תעבורה) בירושלים לפסילת רשיון הנהיגה שלו למשך שלושה חודשים. הנאשם נכח בדיון בעת הקראת גזר הדין וידע את תוכנו. לטענת המאשימה, הנאשם מעולם לא הפקיד את רשיונו בבית המשפט.
6. הנאשם אינו חולק על העובדה שידע אודות גזר הדין והפסילה שהושתה עליו. אלא, שלטענתו הוא הפקיד את רשיונו בבית המשפט כשלושה שבועות (או חודש) לאחר מתן גזר הדין. זאת אחרי שהתברר לו סופית כי בא כוחו (שאת שמו איננו זוכר) איננו מתכוון להגיש ערעור על גזר הדין.
7. התיק הובא ונבדק ולא נמצאו כל סימוכין לטענות הנאשם. טענת הנאשם לפיה הפקיד את רשיונו אינה נתמכת לא ברישומי בית המשפט, לא באישור הפקדה, לא במחשב בית המשפט, לא ברישומי משרד הרישוי, ואפילו לא בנקיטה בשמו של הפקיד/ה אשר בידו הפקיד/ה את רשיונו.
8. הנוהל הוא שכל רשיון נהיגה שמופקד נשאר בתיק לעולמים. הרשיון איננו מוחזר למפקיד והוא מופנה למשרד הרישוי לקבל עותק חדש של רשיונו. בנוסף, כל מפקיד מקבל אישור בכתב לידו והעתק מאישור זה מתוייק בתיק. וכמובן שכל הפקדה כזו מעודכנת במחשב בית המשפט.
9. מעיון בתיק בית המשפט עולה כי אין כל זכר לכך בתיק בית המשפט. לא לרישיון המופקד, לא להעתק האישור בכתב, ולא לעידכון במחשב (פר' עמ' 10 ש' 4-14). גם מסמכי משרד הרישוי שהובאו על ידי הנאשם אינם תומכים בגרסתו כי הפקיד (מכתב הגב' רונית צין לסניגורו של הנאשם מיום 25.1.2004, להלן: "מכתב רשות הרישוי").
10. אין חולק לכן כי הנאשם נפסל, ידע על הפסילה, והיה עליו להפקיד את רשיונו. אך אין כל ראיה כי הפקיד, אלא ההיפך. אשר לכן אני קובע עובדתית כי הנאשם לא הפקיד את רשיונו.
הפרק העובדתי - מה אירע מאז תאונת הדרכים בשנת 1999 ועד להופעת הנאשם לפנינו?
11. אין חילוקי דעות בין הצדדים על העובדות ונתארם בקצרה. נעיר בתחילה כי לנאשם היו כפי הנראה בעיות עם רשיון נהיגתו עקב קנסות אותם לא שילם בתקופה הקודמת לאירועים נשוא כתב אישום זה (המנהג המסתמך על תקנה 172ב' לתקנות התעבורה היה ועודנו כי מי שאיננו משלם את קנסותיו, לא ניתן לו לחדש את רשיונו אלא לתקופה זמנית של שלושה חודשים פעם או פעמיים).
12. כתוצאה מכך הודפסו לו מספר פעמים רשיונות זמניים כפי שניתן לראות ממכתב רשות הרישוי. ומכאן לעניינים הנוגעים לאירוע שלפנינו.
- בתאריך 8.7.99 קיבל הנאשם רישיון ממשרד הרישוי עד לתאריך 8.9.2001.
- תוך כדי תקופה זו, בתאריך 14.7.99 נפסל הנאשם לשלושה חודשים בת.ד. 1065/99 (כפי
שהסברנו למעלה). על פי נתוני משרד הרישוי, הנאשם לא הפקיד את רישיונו עד אשר
פקע רשיונו בתאריך 8.9.2001.
- משרד הרישוי המתין שלושה חודשים לאחר פקיעת רשיון הנהיגה של הנאשם, ואחר כך
מחק ממחשביו שלילה זו (הסבר על מחיקה זו יינתן מאוחר יותר). אשר על כן יכל
הנאשם לקבל מחדש רשיון נהיגה תוך התעלמות מהפסילה בתיק בית המשפט. פשוט
משום שזו לא הופיעה יותר במחשבי משרד הרישוי.
- הנאשם המשיך בנהיגתו כרגיל, עד אשר היה מעורב בתאונת דרכים (שבעטייה לא הועמד
לדין) ביום 31.7.2003. החוקר הממונה על התאונה היה הבוחן דויד בן-זקן (להלן:
"הבוחן").
- הבוחן חקר את הנאשם ביום חמישי 31.7.2003 אחרי הצהרים, הגיע למסקנה שאין מקום
להעמידו לדין ולא לקח ממנו את רשיונו. כאשר סיים את הטיפול, הסתבר לו כי במסוף
מופיע שהנאשם פסול, אולם בדיקתו הייתה שטחית באותה עת.
- בדיקה לעומק שנעשתה על ידו ביום העבודה הבא, העלתה כי הנאשם פסול ולא הפקיד
את רשיונו. אשר לכן, ביום ראשון 3.8.2003 התקשר הבוחן לנאשם טלפונית, הודיע לו שאסור לו לנהוג היות והוא בפסילה וזימן אותו למחרת היום לשעה 10:00 בבוקר לבדיקת העניין.
- לאחר שהנאשם לא טרח להופיע, התקשר הבוחן בתאריך 6.8.2003 למעבידו של הנאשם
מר שוקי שוורץ והודיע לו כי עובדו נוהג תחת פסילה ואסור לו לנהוג. המעביד השיב כי
הנאשם עובד ברמת הגולן ואין לו נהג אחר. הבוחן שהתרשם כי המעביד איננו מתכוון
להפסיק את נהיגת הנאשם, התקשר לנאשם ואמר לו שוב כי הוא פסול והנהיגה אסורה
עליו. אף הנאשם הודיע כי הוא ברמת הגולן בהובלת טנקים ואין הוא יכול להגיע.
- אשר על כן, היות והנאשם לא הופיע, הכריז עליו הבוחן כדרוש לחקירה (ע"י עדכון
במחשב המשטרתי). ואכן, כחודש וחצי אחר כך, בתאריך 20.9.2003 נעצר הנאשם
בביקורת שגרתית כשהוא נוסע במעיין האגוזים באבו-גוש.
מדוע נמחקה פסילת הנאשם ממחשבי משרד הרישוי ומהי משמעותה המשפטית של מחיקה זו?
13. אקדים ואומר, כי מחיקת השלילה ממחשבי משרד הרישוי מקורה בטעות. טעות זו מקורה בתקנה 557(ד) לתקנות התעבורה, התשכ"א – 1961 אשר בוטלה מאז (התקנה בוטלה ביום 18.12.2002, ראו תקנות התעבורה (תיקון מס' 4) התשס"ג-2003 . ק"ת תשס"ג, 415). ונביא את התקנה בלשונה (דאז).
"לא ניתנה הצהרה לפי תקנה זו ורשיונו של בעל רשיון נהיגה שנפסל פקע ולא חודש, יתחיל מרוץ תקופת הפסילה מן היום שלמחרת פקיעת תקפו של הרשיון"
14. על פי פשוטם של דברים, הרי מיום פקיעת הרשיון ניתן לחשב את הפסילה מן היום שלמחרת פקיעת תוקפו של הרשיון. זאת גם ללא צורך בהפקדה. זו גם הסיבה שהיות ופקע רשיונו של הנאשם הרי שלאחר שלושה חודשים נמחקה הפסילה ממחשבי משרד הרישוי.
15. מאחר ותקנה 557(ד) איננה תקפה כיום, הרי אין טעם להיכנס לדיון נרחב בשאלת פרשנותה. אלא שגם כשהייתה בתוקפה הפסיקה צמצמה מאוד את תחולתה וקבעה כי מדובר אך ורק למקרה שבו אבד הרשיון. זאת היות ותקנה זו נמצאה בתוך תקנות אחרות שמדברות על אובדן הרשיון. דהיינו, אם פקע רשיון הנהיגה ולא חודש ולא ניתנה הצהרה שהוא אבד, יתחיל מירוץ תקופת הפסילה, מהיום שלמחרת פקיעת הרשיון (ר' החלטת בית המשפט המחוזי בע"פ (באר-שבע) 7259/99, רונן מאיר נ' מדינת ישראל, תק-מח 99(3), 3135 והחלטת בית המשפט העליון ברע"פ 9237/99, רונן מאיר נ' מדינת ישראל, פ"ד נד(2), 481). בכל מקרה אחר דרשה הפסיקה פעולה כלשהי כהפקדת תצהיר, רשיון נהיגה שפג תקפו, וכן הלאה.
16. הסניגור שהיה ער לכך, טען בסיכומיו כי קודם לפסיקת בית המשפט העליון לא הקפידו לא הסניגורים ולא בתי המשפט כי תעשה פעולה אקטיבית בתיק. זו הסיבה שגם במקרה שלפנינו לא נעשתה פעולה כלשהי בתיק. אשר לכן, לו רק בשל הגנה מן הצדק מן הראוי היה שלא להרשיע את הנאשם.
17. אין אני יכול לקבל זאת ממספר סיבות. ראשית, הנאשם הרי טען בתוקף כי הפקיד את רישיונו. מכך משמע שאפילו הנאשם לא סבר כי עצם פקיעת הרשיון עומדת בתנאי ההפקדה. שנית, מחדלי משרד הרישוי אינם רלוונטיים כהוא זה לענייננו. את הנאשם מחייבת החלטת בית המשפט ותו לא. ושלישית וחשוב מכל, פסיקת בית משפט העליון בהחלטות שלמעלה היא ברורה וחד משמעית ומחייבת את כולנו. ופסיקה זו קבעה נחרצות כי אין לפקיעת הרישיון דבר וחצי דבר עם חובת ההפקדה. על פי פסיקה זו, רק מיום שיפקיד הנאשם את רשיונו (או תצהיר) תחשב תקופת הפסילה. ובמקרה שלפנינו, רק יום אחרי הנהיגה השניה בפסילה בתאריך 21.9.2003 הופקד רשיונו (שנתפס על ידי המשטרה) והחלה הפסילה של שלושה חודשים.
18. במילים פשוטות, הנאשם היה פסול ולא הפקיד רשיונו. על פי החוק, התקופה בין גזר הדין לבין ההפקדה בפועל איננה באה במניין הפסילה ומי שנוהג בתקופה זו כאילו נהג בפסילה (ראו רע"פ 9237/99, רונן מאיר נ' מדינת ישראל, פ"ד נד(2), 481 בפסקא 5). מחיקת הפסילה ממחשב משרד הרישוי אין לה כל רלוונטיות משפטית.
19. מכל אלו עולה כי הנאשם שהודע לו מפורשות כי הוא פסול, נהג בזמן פסילה. אלא שנשאלת השאלה האם עומדת לנאשם הגנה כלשהי למעשיו? ושתי הגנות נטענו לנאשם, הגנה של "טעות במצב דברים" והגנה "מן הצדק". נדון בהן כסדרן.
האם עומדת לנאשם הגנת טעות במצב דברים?
20. החלק המקדמי של חוק העונשין תוקן כידוע בשנת 1994 (חוק העונשין (תיקון מס' 39) (חלק מקדמי וחלק כללי),התשנ"ד-1994). גם לפניו הייתה קיימת הגנה של "טעות במצב דברים" אך הגנה זו דרשה כנות וסבירות. דהיינו, הייתה דרישה כי סובייקטיבית טעה הנאשם במצב הדברים, ובנוסף, כי טעות זו הייתה סבירה. תיאורטית לכן יתכן היה כי הטעות הייתה סבירה אובייקטיבית אך הנאשם הספציפי לא טעה ולכן לא התקיימה דרישת הכנות. וכמובן להפך, כי הנאשם סובייקטיבית טעה במצב הדברים אך טעות זו לא הייתה סבירה כך שלא התקיימה דרישת הסבירות.
21. עם התיקון לחוק שונתה ההלכה ודרישת הסבירות היא תנאי בעבירות רשלנות בלבד. בעבירות של כוונה פלילית (כגון נהיגה בפסילה) הרי אין צורך בדרישת הסבירות. אולם כפי שפירשה הפסיקה, מרמת הסבירות של הטעות ניתן ללמוד על כנותו של הנאשם (דנ"פ 1294/96 עוזי משולם נ. מ"י פ"ד נב(5) 1, דיניםעליון כרך נד' עמ' 476 בפסקא 12 לפסה"ד מפי כבוד השופט אליהו מצא).
22. ולעניין שלפנינו. הנאשם נתפס פעמיים נוהג תחת פסילה. הפעם הראשונה הייתה אחרי שחודש רשיונו על ידי משרד הרישוי ולטענתו איש לא פנה אליו בדרישות. אומנם, מפקפק אני בכנותו של הנאשם שכן הלה ידע בוודאי אם הפקיד או לא הפקיד. נטייתי היא לחשוב שהנאשם התעלם לחלוטין מגזר הדין משום שבידו היה רשיון תקף. אולם לפחות מחמת הספק אי אפשר לדחות את גרסתו כי סבר שאיננו פסול. ישנה סבירות מסוימת שאדם המקבל את הרשיון מהרשויות סבור כי מן הסתם הגיעו למסקנה שזכאי הוא לקבלו.
23. אכן, סביר גם להניח שהנאשם סבר כי שגגה נפלה בידי הרשות, אולם התעלם ממנה. בכל מקרה, מחמת הספק לפחות, הרי נהיגתו בפעם הראשונה עולה כדי טעות במצב דברים.
24. אינני יכול לומר זאת על נהיגתו בפעם השנייה בה נתפס. במקרה זה הבוחן בן-זקן התקשר לנאשם בתאריך 3.8.2003, הודיעו כי הוא פסול, וביקש מהנאשם להגיע אליו. הבוחן התקשר גם למעבידו של הנאשם והודיע לו זאת. והנה, הנאשם מתעלם לחלוטין מהודעת השוטר כאילו לא הייתה וממשיך לנהוג כאילו לא היו דברים מעולם. ברגע שהודע לנאשם כי הוא פסול, היה עליו להפסיק מנהיגתו מיידית. אפילו היה הוא על רכב, היה עליו להפסיק את הנהיגה ולהחנותו בצד הדרך.
25. אלא שכפי שציינו, הנאשם עושה דין לעצמו וכאילו אין דין ואין דיין ממשיך בנהיגה. לאמיתו של דבר הנאשם גם לא טרח להתייצב במשטרה אלא נעצר דרך מקרה אחרי כחודש וחצי. מבין השיטים עולה כי הנאשם המשיך לנהוג באופן רצוף ומתמשך עד לאותה פעם שנייה (לפחות על פי טענתו).
26. אשר לכן, לגבי האישום הראשון עומדת לו טענת טעות במצב דברים, ולו רק מחמת הספק. לגבי האישום השני, הגנה זו איננה יכולה לעמוד.
האם עומדת לנאשם הגנה מן הצדק?
27. לטענת ההגנה, עצם העובדה כי הרשויות נתנו לנאשם רשיון נהיגה תקף, ובמשך שנים לא פנו אליו בעניין הפקדת רשיונו, מהווה מעשה מנהלי שהאחריות לו מוטלת על השלטונות. לא הוגן לשיטתו לבוא אליו כיום ולמצות עמו הדין על מעשה העבר הרחוק. ב"כ של הנאשם התמקד בנקודה זו ולו רק מחמת כבודו חייב אני לו בתשובה מדוקדקת.
28. הגנה מן הצדק היא ברייה מוזרה בעולם המשפט ונסבירה בקליפת אגוז. לשם הגנה זו אין נפקא מינא כלל אם אכן ביצע הנאשם את העבירה אם לאוו. יתירה מזו, הגנה זו איננה מופיעה אפילו ברמז בחקיקה וכל כולה היא יציר הפסיקה (אם כי כרגיל במשפטנו לאחרונה, גם פה נטען כי ניתן לגזור את הזכות להליך הוגן מחוק כבוד האדם וחירותו. ראו בעניין זה: ישגב נקדימון "הגנה מן הצדק" נבו הוצאה לאור תשס"ד – 2003;פרופ' זאב סגל ואבי זמיר "הגנות מן הצדק כיסוד לביטול אישום – על קו התפר בין המשפט הפלילי והמשפט הציבורי" הפרקליט מז' חוברת א' עמ' 42-76).
29. נכון הוא שישנם מלומדים הרואים בהכרה בהגנה זו התקדמות. דעתו של בית משפט זה שונה לחלוטין. ישנה מידה רבה של אי נוחות בשימוש בהגנה מן הצדק. אחרי ככלות הכל יש חוק בישראל ואמונים אנו על שלטון החוק. מי שהפר את החוק, ולכל הדעות עשה זאת, מניין החירות לבית משפט לקבוע אם ההליכים הפלילים נגדו ייפסקו? אפילו נהגה הרשות שלא כדין בקטע זה או אחר, מה עניין זה לעניין הפרת החוק של הנאשם? הניסיון מלמד שכאשר הצדק נפגע קיימות כבר לנפגע הגנות משפטיות שפותחו במהלך השנים. אין לכן צורך להוסיף עליהם הגנה חדשה שאיננה מוגדרת היטב. גם כך בוקרו בתי המשפט (ואולי בצדק) על שלקחו לעצמם סמכויות לא להם ואינני משוכנע שיש צורך להוסיף בכך.
30. המציאות גם מלמדת שטענת ההגנה מן הצדק מועלית דווקא על ידי אלו הרחוקים מלהיות חלשים ומדוכאים. טענת הגנה מן הצדק הועלתה לא פחות ולא יותר מאשר במשפט "הבנקאים" (ע"פ 2910/94 יפת ואח' נ. מדינת ישראל פ"ד נ(2) עמ' 221). תהיה דעתנו האישית אשר תהיה על משפט זה ועל תוצאותיו, אך אין חולק כי הנאשמים בו היו רחוקים מאוד מלהיות שייכים לחלק החלש של האוכלוסייה. האם דווקא מגזר זה של הנאשמים הוא זה שצריך הגנה ייחודית של הגנה מן הצדק?
31. ישנן דעות מכובדות הטוענות כי רצוי לה להגנה זו שלא נולדה משנולדה. ואם אין מנוס וכבר נולדה, אזי גם אז מוצדק קיומה רק לשעת הדחק ולעת מצוקה. בית משפט זה שייך לאסכולה זו הסוברת כי הגנה מן הצדק רצוי שתיטען אך ורק במקרים קיצוניים ויוצאי דופן. מקרים שבהם חוסר הצדק בהליך בולט וזועק לשמיים. מקרים שבהם כל שומע תיצלנה שתי אוזניו ויש הסכמה גורפת כי אי-הצדק ברור.
32. לא זהו המקרה שלפנינו. המציאות היא כי תקלות אלו קורות במערכת כה גדולה. עובדה זו הייתה ידועה אף למחוקק שחוקק בגינה את סעיף 66 לפקודת התעבורה. כותרתו של הסעיף היא " קבלת רשיון בהעלמת הפסילה או התנאים" והוא קובע בהאי לישנא:
33. "מי שנפסל מקבל או מהחזיק רשיון או שהותנו תנאים ברשיונו לפי פקודה זו, וכל עוד הפסילה או התנאים בתקפם הוא מגיש בקשה לקבלת רשיון או לחידושו או מקבל רשיון, ואינו מודיע על הפסילה או על התנאים לרשות הרישוי, דינו - מאסר שלוש שנים או קנס מאה אלף לירות או שני הענשים כאחד; וכל רשיון שקיבל או שחודש כאמור - בטל."
34. מאלה נובע כי הייתה חובה על הנאשם להודיע למשרד הרישוי ברגע שקיבל את הרשיון החדש כי היה פסול ולא הפקיד. הנאשם לא הורשע על סמך סעיף זו ולא התייחסתי לכך היות והתביעה לא בקשה זאת והנאשם לא הוזהר, אולם ברור שאין מדובר במקרה קיצוני משום שתקלות מעין אלו קרו ויקרו.
35. בכל מקרה, אין זה המקום להתייחס להגנה מן הצדק. לגבי הנהיגה הראשונה בפסילה הנאשם זוכה עקב טעות במצב דברים. לגבי הנהיגה השניה, הרי נאמר לנאשם יותר מפעם אחת כי הוא פסול והנהיגה אסורה עליו ועליו לסדר את ענייניו. בכל מקרה אין פה התנהגות שערורייתית ואפילו לא פגומה מצד הרשויות, אשר על כן בוודאי לא תחול זאת עליו.
סוף דבר
36. לסיכומו של דבר, לאחר ששמעתי את טענות הצדדים והתרשמתי מהופעתם לפני, ולאחר שקראתי בעיון את סיכומי התביעה וסיכומי הסניגור שעשה למען מרשו כל שניתן היה בנסיבות העניין ויותר מכך, ולאור כל מה שכתבתי למעלה,
- החלטתי לזכות את הנאשם מהאשמה של נהיגה תחת פסילה לגבי נהיגתו ביום 31.7.2003
- החלטתי להרשיע את הנאשם בעבירה של נהיגה תחת פסילה לגבי נהיגתו ביום 20.9.2003.
המזכירות תשלח העתק הכרעת הדין לצדדים ותודיע עליה לסניגור טלפונית.
המועד הקבוע להכרעת דין ביום 3.5.2004 בשעה 12:00 נשאר בעינו ובמועד זה ישמעו הטיעונים לעונש ועל הצדדים להתכונן לכך. חובה על הנאשם להתייצב.
נתנה בלשכתי בהעדר הצדדים ובהסכמתם היום יום שישי 02 אפריל 2004
אברהם נ. טננבוים
שופט תעבורה
משרד הרישוי - תביעת פיצויים של רוכש רכב משומש
תאריך: 6 בדצמבר 1999
בית משפט: השלום בירושלים
הליך: תא 017754/97
בפני כ' השופטים: יצחק ענבר
הצדדים: ארז ניסים ע"י ב"כ עו"ד שטובר
נ'
מדינת ישראל ואח' ע"י ב"כ עו"ד וייסמן- בן שחר ואח'
עובד אבוטבול, הצד השלישי
נושא
בית המשפט עונה על השאלות:
1. האם חלה על מוכר רכב משומש חובת הגילוי לעניין מצב הרכב?
2. מהי אמת המידה לחלוקה הפנימית בין מעוולים יחד שגרמו לנפגע נזק אחד?
3. האם חובת הגילוי ניתנת לתניה?
בית משפט: השלום בירושלים הליך: תא 017754/97
בפני כ' השופטים: יצחק ענבר
בעניין:
ארז ניסים התובע ע"י ב"כ עוה"ד שטובר
נגד
1. מדינת ישראל ע"י ב"כ עוה"ד וייסמן- בן שחר 2. דוד אברג'יל ע"י ב"כ עוה"ד בן יוסף
הצד השלישי נגד עובד אבוטבול
פסק דין
1. זוהי תביעת פיצויים של רוכש רכב משומש נגד מוכר הרכב (הנתבע מס' 2) ומדינת ישראל (נתבעת מס' 1). תמצית טענתו של התובע היא, כי המוכר לא גילה לו שהרכב עבר תאונה קשה ושהנו רכב "משוקם"; גם מדינת ישראל גרמה לנזק משום שהפרה ברשלנות את חובתה לציין ברשיון הרכב שהנו "רכב משוקם".
רקע עובדתי ודיוני
2. הרקע העובדתי הצריך לעניין אינו שנוי במחלוקת וזה עיקרו:
הצד השלישי, מר עובד אבוטבול (להלן - אבוטבול), רכש את הרכב מסוג פז'ו 205 מס' רישוי 28-220-89 לאחר שהוכרז כרכב משוקם עקב תאונת דרכים שעבר, שבמהלכה נגרמו לו נזקים קשים. יצוין כי לפי תקנה 266 לתקנות התעבורה תשכ"א- 1961 "רכב משוקם" הנו "רכב שנגרם לו נזק גולמי בשיעור שבין 55 אחוזים לבין 75 אחוזים משווי הרכב אשר שמאי רכב קבע כי ניתן לשקמו".
בתאריך 10.9.95 הגיש אבוטבול למשרד הרישוי בקשה לחידוש רשיונו של רכב הפז'ו. לפי תקנה 288 לתקנות התעבורה, על מי שמבקש חידוש רשיון של רכב משוקם להביא את הרכב למשרד הרישוי או לתחנת בדיקה שאושרה על ידי משרד הרישוי, ועליו להציג תעודת תיקון ממוסך מורשה ואישור מעבדה מוסמכת או מוסך מורשה שהרכב נמצא כשיר לתנועה; הרכב נבדק על ידי בוחן ואם הוא נמצא כשיר לתנועה מייחדים לו לוחית זיהוי מסדרה שנקבעה לכלי רכב משוקמים ורושמים הערה שהרכב משוקם ברשיון הרכב. דא עקא, עקב טעות אנוש שפרטיה לא נתחוורו הנפיקה רשות הרישוי לאבוטבול לוחית זיהוי רגילה במקום לוחית זיהוי מסדרה מיוחדת, וזאת ללא קבלת אישור של מעבדה מוסמכת אודות כשירותו של הרכב. הרכב נרשם מחדש תחת מספר רגיל 16-289-89 (במקום סיומת מיוחדת 66) ואבוטבול אף נרשם כבעליו הראשון.
ביום 19.11.96 רכש הנתבע מס' 2 (להלן - הנתבע) את רכב הפז'ו מאבוטבול.
ביום 22.11.96, ארבעה ימים לאחר רכישתו של רכב הפז'ו על ידי הנתבע, ערך הנתבע עם התובע עסקת חליפין, אשר במסגרתה מכר לתובע את הרכב תמורת רכב מסוג סובארו. במהלך העסקה מסר הנתבע לתובע כי הרכב שייך לקרוב משפחה שלו שהוא יד ראשונה, וכן מסר שהרכב נקנה עבור רעייתו של הנתבע אך לא נרשם על שמה משום שהנתבע החליט למכרו והוא רוצה לחסוך העברת בעלות טכנית שתרשם ברשיון כיד נוספת. הנתבע הסביר לתובע שהוא מוכר את הרכב משום שהוא קטן מדי עבור משפחתו. הנתבע לא סיפר לתובע שהרכב עבר בעבר תאונת דרכים קשה ושהוא רכב משוקם.
העברת הבעלות ברכב על שם התובע בוצעה ברשות הדואר כאשר לצורך זה הגיע לסניף הדואר הצד השלישי (שנותר רשום כבעלים ברשיון הרכב). דא עקא, לאחר זמן מה, במהלך ביקורת שגרתית שבוצעה במשרד הרישוי, התגלתה הטעות, היינו, שאבוטבול זכה לקבל לוחית רישוי רגילה ואף זאת מבלי שהעמיד את הרכב לבדיקה של מכון התקנים. בשלב זה נדרש התובע לבצע את הבדיקה ובהמשך לכך נדרש להחליף את מספר הרישוי ללוחית זיהוי של רכב משוקם. לאחר ביצוע פעולות אלה נרשם רכב הפז'ו כרכב משוקם תוך שהדבר צוין ברשיון הרכב והונפקו לו לוחיות זיהוי של רכב משוקם שמספרו 81-079-66.
לאחר שהפז'ו קיבל כאמור לעיל לוחית זיהוי של רכב משוקם והיותו משוקם גם נרשם ברשיון הרכב מכר התובע את הרכב ובהמשך הגיש נגד הנתבעים את כתב התביעה שבו הנו תובע פיצויים בגין נזקיו.
הנתבעים הגישו כתבי הגנה שבהם הכחישו, בין השאר, את חובתם לפצות את התובע. מדינת ישראל הוסיפה ונתנה הודעה לצד ג' לצד השלישי.
השאלות הצריכות הכרעה
3. במהלך שמיעת הראיות הגיעו הצדדים להסדר חלקי, שלפיו סכום הפיצוי שיפסק לתובע הנו 9,000 ש"ח נכון ליום 14.7.99 בצירוף פיצויים בגין נזק לא ממוני אם ובמידה שבית המשפט יהיה סבור שמגיע על פי הדין פיצוי כזה ובצירוף הוצאות ושכ"ט-עו"ד לפי שיקול דעת בית המשפט. לאור הסכמה זו לא נותר להוסיף לדון אלא בשאלת אופן חלוקת הפיצוי בין הנתבעים והצד השלישי (ראו עמ' 11). יצוין כי הצד השלישי הודיע שאינו שותף להסדר אולם להלן נווכח לדעת כי ממילא אין מקום לחייבו להשתתף בפיצוי ולכן בעמדתו בעניין זה אין כדי להעלות או להוריד.
4. במהלך שמיעת הסיכומים הוסיפה באת כוחה המלומדת של המדינה ואישרה כי "על יסוד ההסכם מפתח הישיבה...המדינה ביצעה עוולה של רשלנות כלפי התובע" (עמ' 22). בשולי הדברים אעיר כי גם אלמלא הודאה זו לא היה קושי לקבוע, כי בכך שניפקה לאבוטבול בעת חידוש רשיונו של הרכב לוחיות זיהוי רגילות במקום לוחיות זיהוי של רכב משוקם, כמו גם במחדלה לרשום ברשיון הרכב הערה שלפיה הרכב משוקם - הפרה המדינה חובת זהירות כלפי התובע (לעניין חובת הזהירות של רשות הרישוי ראו: רע"א 5379/95 סהר חברה ישראלית לביטוח בע"מ נ' בנק דיסקונט לישראל בע"מ, פ"ד נא (4), 464). על כל פנים, לאור הודאתה של המדינה באחריות לא נותר אלא לבחון האם גם הנתבע מס' 2 או הצד השלישי נושאים באחריות. אם ימצא שמי מהם אחראי יהיה מקום להוסיף ולהכריע מהו שיעור ההשתתפות הראוי של כל אחד מהגורמים המעורבים.
דיון ומסקנות
5. בפתח הדברים יאמר, כי לא שוכנעתי שאבוטבול - הצד השלישי - פעל בשלב כלשהו בחוסר תום לב או ברשלנות או כי הפר חובה אחרת כלשהי כלפי התובע או כלפי מדינת ישראל.
אבוטבול הסביר בעדותו כי בעת שפנה למשרד הרישוי בבקשה לחדש את רשיונו של הרכב פעל לפי ההנחיות שקיבל מפקידת הרישוי ככתבן וכלשונן: "הפקידה הסבירה לי. הפקידה אמרה לי ללכת לדינמומטר וכך עשיתי" (עמ' 18). הסבר זה סביר בעיני. אין מקום לדרוש ממי שנזקק לשירותיו בכגון דא של משרד הרישוי לדעת שיש הבדל בין בדיקה של הרכב במכון "דינמומטר" לבין בדיקה במכון התקנים. כאשר פקידת הרישוי מסבירה למבקש חידוש רשיון שעליו לפנות למכון דינמומטר דווקא אין למבקש סיבה להרהר אחר ההסבר שמא נפלה בו טעות. יצוין כי גם לפי תקנות התעבורה על מי שמבקש לחדש רשיון של רכב משוקם להמציא למשרד הרישוי אישור כשירות לתנועה של "מעבדה מוסמכת" או של "מוסך מורשה". לאבוטבול לא הייתה, אפוא, כל סיבה להניח, שכאשר פקידת הרישוי הפנתה אותו למכון דינמומטר במקום למכון התקנים נפלה אצלה טעות. בעובדה שבאחד הטפסים שנמסרו לאבוטבול נרשם כי הרכב "חייב במכון התיקנים" (כך!) אין כדי להפוך את הקערה על פיה, שכן לאבוטבול לא הייתה סיבה שלא לפעול על פי הנחיות פקידת הרישוי שנמסרו לו בעל פה. אדם מן השורה (ולא הוכח שאבוטבול ניחן בנתונים יוצאי דופן) לא אמור לדעת שאישור של מכון דינמומטר אינו מהווה אישור מספק גם לעניין זה.
כך הם פני הדברים גם לגבי השלב שבו קיבל אבוטבול ממשרד הרישוי לוחיות מספר רגילות ללא הסיומת המיוחדת 66. אבוטבול הסביר בעניין זה, כי "המספרים שקיבלתי ממשרד הרישוי בסוף היה 89 - שנת הייצור. זה לא הפתיע אותי, עצם העובדה שהם החליפו מספרים הם ידעו מה הם עושים. הספרות שהיו לפני שקיבלתי את הרכב לפני הספרות 89 היו שונות מהספרות החדשות שקיבלתי וחשבתי שהם יודעים מה הם עושים. כאילו האוטו מתחיל את החיים שלו מרגע זה...לא ידעתי שרכב משוקם יש לו בסוף את המספרים 66" (עמ' 8). גם דברים אלה סבירים בעיני ולא הובאה כל ראיה של ממש כדי לסותרם.
6. בכתב הגנתו, בתצהירו (סעיף 7) וכן בישיבות קדם המשפט (עמ' 4 - 5; עמ' 9) טען הנתבע שאבוטבול הסתיר ממנו שהרכב עבר תאונה קשה ושעבר שיקום. לא למיותר להביא את דבריו בתצהירו כלשונם:
"הנני מכחיש בתוקף שידעתי כי הרכב עבר תאונה קשה ו/או כי הרכב עבר שיקום. מר עובדיה אבוטבול הסתיר זאת ממני כפי שהסתיר זאת מהתובע כאשר ניגשו יחד לדואר להעביר בעלות. מר אבוטבול כנראה ניצל את המחדל של הנתבעת 1 בכך שהופיע ברשיון הרכב כי לרכב אין בעלים קודמים ובהיעדר ציון כי הרכב עבר שיקום".
אבוטבול טען מנגד שכאשר מכר לנתבע את הרכב מסר לו את כל המידע הרלבנטי כהוויתו, כולל העובדה שהרכב עבר תאונה קשה ושיקום אשר במסגרתו הוחלף מספר הרישוי שלו (תצהירו של אבוטבול; עמ' 8; עמ' 18 - 19).
במחלוקת העובדתית הנדונה אני מעדיף ללא היסוס את עדותו של אבוטבול. מסקנתי זו מבוססת לא רק על התרשמותי הבלתי אמצעית מהעדויות אלא גם על כך שבסופו של יום אישר הנתבע במהלך חקירתו הנגדית (בעמ' 16), בניגוד למה שספר שוב ושוב קודם לכן, כי -
"נכון שידעתי מפי אבוטבול שהרכב עבר שיקום וקיבל מספרים חדשים."
7. אלא שבד בבד עם הודאתו של הנתבע כי למעשה ידע מפי אבוטבול שהרכב עבר תאונה קשה ושהינו רכב משוקם, בא לאוויר העולם הסבר חדש מדוע לא טרח למסור את הדברים לתובע. על פי הסבר זה הנתבע לא טרח למסור לתובע את המידע משום שלא היה מודע למשמעותו (עמ' 18).
דא עקא, גרסה חדשה זו אינה אמינה בעיני ואני דוחה אותה מכל מכל:
ראשית, היא נכבשה על ידי הנתבע עד לשלב מתקדם של עדותו בבית המשפט כאשר קודם לכן בחר לטעון בתוקף שלא ידע מאום. עצם כבישת הגרסה מבלי שניתן לכך הסבר כלשהו אינו מאפשר לתת בה אימון.
שנית, עדותו של הנתבע הייתה רצופה בסתירות ובאי דיוקים גם בנושאים מהותיים אחרים (ראו למשל הסתירה בין סעיף 3 לתצהיר בעניין מצב הרכב בעת רכישתו לבין דברי הנתבע בעמ' 13).
שלישית, הנתבע נוהג כבר עשרים שנים והחזיק לא פחות מעשרה כלי רכב (עמ' 13). אין יסוד להניח שאינו יודע להבחין בין תאונה קשה לבין "תאונה קלה בכנף" או בין תיקון באנאלי אצל פחח לבין תיקון מקיף, בדיקה בדינמומטר והחלפת מספרי הרישוי.
רביעית, בניגוד לדברי הנתבע בתצהירו כאילו רכש את הרכב עבור אשתו הרי בחקירתו הנגדית התחוור כי פרסמו למכירה כבר ביום שבו קיבלו מאבוטבול (עמ' 15). גם אבוטבול אישר בעדותו שהנתבע רכש ממנו את הרכב כדי למכרו (עמ' 19).
חמישית, הרכב נמכר לתובע תמורת שני שליש ממחיר המחירון (עמ' 3). אין זאת אלא שהנתבע הסכים למכרו במחיר כה אטרקטיבי משום שידע ששוויו האמיתי אף פחות מזה.
לאור משקלם המצטבר של השיקולים שמנינו אין קושי לקבוע כי הנתבע היה מודע היטב למשמעויותיהם של התאונה הקשה שעבר הרכב ושל השיקום. ראינו לעיל כי הנתבע טען בתצהירו ש"מר אבוטבול כנראה ניצל את המחדל של הנתבעת 1 ...בהיעדר ציון כי הרכב עבר שיקום". המעט שניתן לומר על דברים אלה הוא, כי "כל הפוסל במומו פוסל".
אני קובע, אם כן, כי הנתבע לא מסר לתובע שהרכב עבר תאונה קשה ושהינו רכב משוקם למרות שידע זאת היטב. למעלה מן הדרוש אפנה להתרסתו של הנתבע במהלך סיכומיה של באת כוח המדינה: "ידעתי אז מה?" (עמ' 21).
8. האמנם "ידעתי אז מה", או שמא היה חייב הנתבע לספר לתובע מיזמתו שהרכב עבר תאונה קשה ושהוא רכב משוקם שמספריו הוחלפו?
הנתבע היה חייב לגלות לתובע שהרכב עבר תאונה קשה ושיקום למצעיר מכוח שני מקורות:
האחד, חובת תום הלב המוטלת עליו לפי סעיף 12 לחוק החוזים (חלק כללי) התשל"ג - 1973. אין צורך לומר כי תאונה קשה שעבר רכב עד שהיה צורך לשקמו ולהחליף את מספריו הנה עובדה מהותית שיש לה משקל של ממש אצל כל מי שמבקש לרכוש רכב משומש. הדברים משליכים הן על מחירו של הרכב והן על עצם הנכונות לרוכשו, שהרי לא כל אחד יהיה מוכן לנהוג ברכב שניזוק בשיעור העולה על חמישים אחוז משוויו. אפשר להקיש לענייננו מהדברים שאמר כבוד הנשיא שמגר בע"א 3745/92 פסקל נ' מזרחי פ"ד מ"ח (2), 359 לעניין מכר דירה שבחלקה נבנתה ללא רשיון:
"לדידי, לא יכול להיות ספק בכך שמי שמוכר דירה אשר בחלקה נבנתה ללא רשיון, חייב לגלות עובדה זאת לכל קונה-בכוח בעת ניהול המשא ומתן. אם לא יעשה כן יש בכך הטעיה כפשוטה. כמובן שגם חובת תום הלב מחייבת זאת. המדובר על עובדה מהותית השוקלת בעיניו של כל אדם סביר ואשר חשיבותה רבה לא רק לצורך קביעת המחיר אלא לצורך קבלת מידע בסיסי על זכויותיו של הקונה בדירה שאותה הוא רוכש. הרי, מי שרוכש דירה אשר חלקה נבנה ללא רשיון מקבל על עצמו סיכון רב משמעות, לאור הוראותיהם של סעיפים 204 ו-212 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965. נמצא, אפוא, שמי שרוכש דירה אשר בחלקה נבנתה שלא כדין שם לפחות מקצת כספו על קרן הצבי. בנסיבות רגילות לא היה אפוא כל מקום להסס לגבי המענה לשאלה אם הסתרת העובדה הנ"ל עולה כדי היעדר תום לב במשא ומתן כאמור בסעיף 12 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג - -1973 וכי מי שנהגו כלפיו בחוסר תום לב, זכאי בין היתר להפעיל זכות הביטול לפי סעיף 15 לחוק הנ"ל."
מקור חובה שני אפשר למצוא בסעיף 16 לחוק המכר תשכ"ח - 1968, המטיל על מוכר חובת גילויה של אי התאמה כפי הגדרתה הרחבה בסעיף 11 לחוק המכר, והקובע לאמור:
"הייתה אי ההתאמה נובעת מעובדות שהמוכר ידע או היה עליו לדעת עליהן בעת גמירת החוזה ולא גילה אותן לקונה, זכאי הקונה להסתמך עליה על אף האמור בסעיפים 14 ו – 15 או בכל הסכם ובלבד שנתן למוכר הודעה עליה מיד לאחר שגילה אותה".
בהקשר זה ראוי להזכיר כי לא רק שהנתבע הסתיר מהתובע שהרכב הינו רכב משוקם ואינו נושא את מספרי הרישוי המקוריים, וזאת כאשר הוצג לפני התובע כרכב רגיל שאין בו דבר יוצא דופן, הוא גם יצר מצג שווא פוזיטיבי בעניין מספר הבעלים הקודמים של הרכב, שכן הוא סיפר לתובע שאבוטבול הוא יד ראשונה תוך שהסתיר ממנו שאבוטבול למעשה רכש את הרכב מאדם אחר.
יושם לב כי חובת הגילוי לפי סעיף 16 הנה בלתי ניתנת להתניה. מטעם זה לא ימצא הנתבע און בזיכרון הדברים שערך עם התובע בקשר לרכב שבו הצהיר התובע כי "בדק את הרכב ומצאו לשביעות רצונו". למעלה מן הדרוש אוסיף שגם אלמלא סעיף 16 הנ"ל לחוק המכר לא היה בהוראה זו שבזיכרון הדברים כדי לסייע לנתבע, שכן לפי פשוטה אין היא מתייחסת לפגמים נסתרים כמו שיקום שנערך לרכב והחלפת מספרי הרישוי שלו לאחר שהיה מעורב בתאונה קשה.
המסקנה העולה מן המקובץ היא, כי בד בבד עם מדינת ישראל נושא גם הנתבע מס' 2 באחריות לפצות את התובע על נזקיו.
9. לעיל ציינתי כי הצדדים הסכימו שסכום הפיצוי המגיע לתובע הנו 9,000 ש"ח נכון ליום 14.7.99 בצירוף פיצויים בגין נזק לא ממוני. במסגרת קביעת שיעור הפיצוי בגין הנזק הלא ממוני יש להתחשב לא רק בעגמת הנפש שנגרמה לתובע אלא גם בטרחה ובאבדן הזמן שהיו כרוכים בבדיקת הרכב במכון התקנים ובהחלפת מספריו לאחר קבלת הודעת רשות הרישוי (ראו לעניין זה סעיפים טו- יח לתצהיר התובע). בשים לב לנתונים אלה פוסק לתובע בראש נזק זה סכום של 3,000 ש"ח, אשר לצורך פישוט החישוב יהיה אף הוא נכון לתאריך הנ"ל. סיכומו של דבר הוא, כי סכום הפיצוי המגיע לתובע הנו 12,000 ש"ח נכון ליום 14.7.99.
באי כוחם המלומדים של הנתבעים טענו בסיכומיהם, כי במסגרת קביעת הפיצוי בגין הנזק הלא ממוני יש להתחשב ברשלנותו התורמת של התובע שלא בדק את הרכב במכון בדיקה בעת שרכשו מהנתבע. אין בידי לקבל טענה זו: ראשית, לפי ההסדר הדיוני סכום הפיצוי שהוסכם עליו לרבות מה שיפסק בגין נזק לא ממוני כבר מבטאים את הרשלנות התורמת אם קיימת כזו, שהרי בד בבד עם קביעת הסכום המגיע לתובע הוסכם שהמשפט יימשך רק בשאלת החלוקה בין הנתבעים והצד השלישי. שנית, גם לעצם העניין אין ליחס לתובע רשלנות תורמת. התובע לא הסתיר שידע בעת הרכישה כי ברכב יש פגמים מפגמים שונים (ראו הפירוט בסעיף 6ה לתצהירו). תביעתו אינה סובבת על פגמים גרידא שנמצאו ברכב אלא עילתה בכך שהוסתרה ממנו העובדה שהרכב משוקם ושהוחלפו מספריו ושהיה לו יותר מבעלים אחד. והנה, אף אם נניח שהתובע היה חייב לנקוט באמצעים כדי לקדם את פני המרמה שנקט כלפיו הנתבע שאליה חברה רשלנותה של המדינה - הרי מתחוור כי בבדיקה של הרכב במכון רישוי או במוסך לא היה די כדי לגלות את מה שהוסתר מהתובע (והא ראיה, שהדבר לא התגלה בבדיקת רישוי שנתית - ראו תצהירו של התובע).
10. באת כוח המדינה טענה בסיכומיה שגם אבוטבול נושא באחריות כלפי התובע, משום שלא מסר לו את העובדות לאשורן כאשר נפגש עמו בסניף הדואר לצורך העברת הבעלות. אבוטבול הסביר מצדו, שלא ראה לנכון לספר לתובע מיוזמתו על ההיסטוריה של הרכב משום שלא היה לו עמו כל שיג ושיח מה עוד שהניח שהנתבע עשה כן. הסבר זה מקובל עלי. אבוטבול סר לסניף הדואר בקשר להעברת הבעלות על פי בקשת הנתבע. לא הובאה ראיה שלפיה היה לאבוטבול יסוד לסבור שהנתבע מסתיר מהתובע את האמת. הוא עצמו לא היה צד לעסקת המכר עם התובע. במצב דברים זה לא מצאתי בסיס לטענה שהייתה מוטלת עליו חובת דווח יזומה.
11. מדינת ישראל והנתבע הנם מעוולים יחד- שני מזיקים שגרמו לתובע לנזק אחד. בתור שכאלה הם אחראים כלפי התובע לנזק בשלמותו ביחד ולחוד, אולם בינם לבין עצמם הם זכאים לשיפוי ולהשתתפות. אמת המידה לחלוקה הפנימית ביניהם הנה מבחן "האשמה המוסרית" של כל אחד מהם, עד כדי שיפוי מלא (ראו: דיני הנזיקין - תורת הנזיקין הכללית, בעריכת טדסקי, אנגלרד, ברק, חשין, בעמ' 483).
כיצד יחולק, אם כן, סכום הפיצוי בין המדינה לבין הנתבע? בעוד שאחריותה של המדינה מעוגנת בחוסר זהירות גרידא, הרי אחריות הנתבע מעוגנת בחוסר יושר ובהערמה מגונה. רשלנותה של המדינה יצרה פרצה, אך מי שניצלה בציניות ובחוסר תום לב קיצוני היה הנתבע. במצב דברים זה מידת האשמה המוסרית של הנתבע עולה לאין ערוך על זו של המדינה. במערכת היחסים הפנימית בין שני המעוולים נראה לי לנכון להורות על שיפוי מלא של הנתבע את המדינה, וזאת לבל יצא מי שחטא במזיד נשכר (השוו לדעת הרוב בע"א 1227/91 יצחק יחיאל עו"ד נ' כהן, פ"ד מח (3), 207 פסקה 15).
תוצאות
12. אני מחייב את הנתבעים לשלם לתובע סך 12,000 ש"ח בצירוף הצמדה וריבית כחוק החל מיום 14.7.99 ועד התשלום בפועל. כמו כן ישלמו הנתבעים לתובע את הוצאות המשפט ושכ"ט- עו"ד בסך 3,000 ש"ח ומע"מ. כל הוצאה תישא הצמדה וריבית כחוק החל מיום תשלומה. שכה"ט - החל מהיום.
הנתבעים יישאו כלפי התובע בחוב הפסוק ביחד ולחוד, אולם הנתבע ישפה את המדינה על כל סכום שתשלם לפי פסק הדין לתובע. בשים לב לרשלנותה של המדינה לא יעשה צו להוצאות ביחסים הפנימיים בינה לבין הנתבע.
ההודעה לצד השלישי נדחית ללא צו להוצאות.
ניתן היום כ"ז בכסלו תש"ס, 6 בדצמבר 1999 בהעדר הצדדים.
המזכירות תמציא העתק לב"כ הצדדים.
מותר לפרסום מיום 06/12/1999
יצחק ענבר, שופט
: תביעת פיצויים של רוכש רכב משומש.